谁在手机专利战二战 帝国的代价 豆瓣不菲

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国产手机专利暗战已敲响警钟 各大手机商准备好了吗
发布时间: &
作者:曹雪芳 &
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近期有关中兴、华为向小米、OPPP、VIVO等手机产品发“律师函”的传闻引发了业内人士的热议,“律师函”指称后者侵犯其专利权。虽然涉事各方要么否认、要么回避,但是这件事的发生已经给国内的手机厂商敲响了警钟。而面对这手机专利大战,中国企业准备好了吗?
有专利的企业底气才足
专利对于绝大多数普通人而言,似乎是个遥不可及高深莫测的话题,但是我们每天使用的手机上,就集合了成百上千的专利。手机的滑动解锁是专利、用手指缩放图片是专利、手机做成方形还是圆形是专利。专利对于手机企业而言影响着未来的发展,在企业发展中起着关键性作用。就好比几
年前智能手机刚刚兴起时,台湾厂商HTC一度发展迅猛,大有与苹果、三星等巨头分庭抗礼之势,然而随后苹果对其发起的一系列专利诉讼,直接遏制了HTC的
势头,后来虽然双方和解,但至今HTC也没能恢复之前的盛况。再有,被称作“世纪专利大战”的苹果与三星的专利大战,接近10亿美元的赔偿金额也让人看到
了专利的价值所在。
中国企业情况两极分化
据了解,中国本土的几大手机企业,在持有专利数量上,呈现了两极分化极不均衡的现象。华为和中兴两家企业,在手机产品上,无论专利申请量还是授权量都遥遥领先。相反,风头正劲的小米和魅族,在专利数量上就明显处于弱势了,就专利授权总量华为和魅族就已经相差了近400倍。
专利为什么如此重要?
相关专家介绍:手机上的专利大致分为标准专利和应用专利两个大类。
准专利又叫做必要专利,就是任何手机产品都无法回避、必须使用的专利,主要是一些底层技术领域上的专利。这类专利在2G、3G时代主要掌握在如诺基亚、爱
立信、高通等国外巨头手中,到了4G时代,华为、中兴也开始有话语权。目前,手机企业之间的专利诉讼主要围绕这一类专利展开,一方面因为无法回避,另外这
种专利的授权费用也比较高。
另一大类专利是应用类专利,例如苹果掌握着的滑动解锁、多点触控操作等,这种专利普通用户能够直观感受到,但因为并非无可替代,相对来说重要性并不如标准专利。“例如苹果的滑动解锁,别的厂商可以通过用其他解锁方式来加以规避。”
这两类专利由于重要程度不同,其授权的方式和收费标准也不相同。高通之所以在国内被发改委调查,一个重要原因就是在授权必要专利的同时,也强迫中国手机厂商使用其应用专利。
专利或成为中国企业出海拦路虎
不久前的世界互联网大会上,小米创始人雷军放出豪言,“未来5到10年,小米有机会成为世界第一的智能手机公司”。的确,从最新的统计数据上看,以发货量
计算,小米已经成为全球第三大智能手机厂商,在中国市场更是超过了三星,成为销量最高的手机厂商。按照这一势头,小米问鼎全球,似乎也只是时间问题。但是
小米的成功毕竟还赖中国市场,而中国虽然是全球最大的智能手机市场,但总量增长已经开始放缓,如果不能打入海外市场,小米世界第一的目标只能停留在嘴上。
小米已经启动的海外扩张来看,目标还是印度、越南、马来西亚等东南亚国家,而更为重要的北美和欧洲市场,则不在计划当中。实际上,除了中兴在美国、华为在
欧洲之外,中国的本土手机品牌进军海外市场,多数还是选择亚洲、非洲、南美洲等市场,对于欧美市场,他们往往敬而远之。但是小米在出海过程中,专利或将成为其拦路虎,因为在海外进行专利申请,并不是一件简单的事,不但要熟悉该国的专利规定,找到合适的代理机构,还需要不菲的开支,因此很多国内企业都舍弃了这一环节。
专利诉讼环境正在形成
与欧美日韩等发达国家手机企业相比,国内手机市场在专利方面显得风平浪静。即便是在专利诉讼上非常积极的苹果,其与三星的专利战在美、韩、日、欧、澳等多国和地区展开,却始终没有将战火波及到中国。而其他国际厂商和中国本土企业之间的专利诉讼,无论规模和影响,都与欧美相差甚远。
是什么原因让中国成了专利诉讼的化外之地?手机中国联盟秘书长王艳辉表示,中国大陆对于知识产权侵权的判罚力度较弱,即使一方最终诉讼失败,所受处罚也比较
轻,相反,起诉方还要面临巨额的诉讼费用,这种投入产出上的不合算,成为海外专利拥有者在中国使用诉讼手段解决专利授权问题的主要障碍。此外,我国在早期处理企业间的专利诉讼时,往往会采取做工作说服双方和解的处理方式,而不是走司法程序;同时专利诉讼涉及到技术、法律、证据提取、赔偿计算等众多细致繁琐的工作,门槛很高,国内也缺乏相应能力的法律人才。
不过从今年开始,中国专利诉讼的客观条件已经逐渐具备:政府高层在不同场合多次强调了知识产权、专利的重要意义;专门的知识产权法庭也在北京、上海、广东陆续筹建和设立。由此可以看出国内适宜专利诉讼的环境正在形成。
“免费午餐”终将结束
国内“宽松”的专利诉讼环境让一众国内手机厂商得到了发展良机,在没有过多专利限制的前提下,中国的手机市场也形成了“百花齐放”的局面。但中兴、华为向其他厂商发律师函的传闻透射出的信号是“免费午餐即将结束,专利诉讼时代已经来临”。而且对于所有手机品牌而言,想长久发展,重视知识产权是必经之路。手机厂商为专利付费是保护知识产权的必要也是必须,手机专利战的到来只是时间早晚问题,并不存在是否会到来的选择。
对于中国厂商而言,面对国外企业的专利攻势,可以有几种应对方式。第一是选择和解;二是撤出相应市场,如小米对于欧美市场的回避;三是增加自身的专利储备,可以像华为和中兴一样,以自主投入研发为主,也可以效仿联想,通过对摩托罗拉移动的收购来获得专利。此外还有业内人士认为,面对国外企业的专利诉讼,国内手机企业可以结成同盟,抱团取暖。不过贾郡认为,目前国内手机厂商之间的产品同质化严重,相同的竞争模式也必将使得这种盟约在利益面前显得脆弱不堪,注定不能长久。
利不但对于手机厂商至关重要,其实专利对于技术型企业都是关键的,无论是外观专利、实用新型专利还是发明专利中的哪个被侵权,那么对企业的影响都是非常大
的,因此企业对于这三个类型的专利都应该做好保护及维护,保护即是应当申请专利保护,维护则在发生侵权后,第一时间进行专利维权,同时对于想要了解更多知
识产权相关问题的朋友,还可以拨打热线免费咨询,或点击“阅读原文”咨询中兴达在线QQ专家。来源: 京华时报(北京)迟到的正义代价不菲
&&&&15日,一则消息迅速在互联网发酵:当天上午,内蒙古高级人民法院宣布再审判决,撤销内蒙古高院(1996)内刑终字第199号刑事裁定和呼和浩特市中级人民法院(1996)呼刑初字第37号刑事判决;原审被告人呼格吉勒图无罪。&&&&笔者本想在消息后写一句:“至此,呼格吉勒图案尘埃落定。”但尘埃分明并未落定:酿成错案的相关人员如何追责?错案发生的机制性原因消除了吗?这恐怕也是人们非常关心的。&&&&回顾呼案及再审的过程,没有人能感觉不沉重。18岁的呼格吉勒图只调查审理60余天就被草率处以死刑,2005年10月,系列强奸、抢劫、杀人案嫌犯赵志红交代了其1996年在呼市一公厕内犯下杀人案,与呼案高度吻合。9年后的日,内蒙古高院向呼格吉勒图父母送达立案再审通知书。&&&&整整9年,充满疑云的呼案才进入再审。中间发生了什么?媒体披露的两个细节耐人寻味:每当内蒙古政法委研究呼案,内蒙古高院派出的参会人员总是此案的二审审判长;大力推动此案进展的新华社内蒙古分社记者汤计说:年年两会,呼格吉勒图的父母都会站在会场外零下20多摄氏度的天寒地冻中,默默看着与会代表委员,而记者也不能上前询问……我们知道,1996年修订的《刑事诉讼法》已经做出规定:“证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。”确定了“疑罪从无”原则。而直到21世纪相关方面坚持不予再审的理由仍是:此案无新证据证明原告无罪。&&&&“阻梗”的结果不仅是一起证据严重不足的案件无法再审,公民冤魂无以昭雪,更是整个司法公信无可挽回的流失。人们在这种“阻梗”中感到的是无奈,是法律的无力,是对有法必依的不信任,是遇事“走后门”、“找领导”,信奉“批条大于法律”。这些典型案例的境遇,对人们的法律信仰、对全社会法治状况的损害,怎么估量都不过分!&&&&这合法合情合理的结果,来得太不容易。在此案的再审中,社会各界近乎沸腾的舆论起到了重要作用。但“阻梗”的结果是,我们很难辨别这是法治的胜利,还是面对汹汹民意的临时让步。如果人们从中得出结论:需要倾尽社会舆论资源才能换回“正义”,这样的“正义”有几人能够承受?&&&&值得欣慰的是,与某些法治逆流相拮抗的是,法治化潮流也在有力奔涌。且不说“依法治国”成为上下共识,且不说“无罪推定”、“疑罪从无”原则已固化为法律条文,且不说刑讯逼供越来越成为众矢之的,单就呼案来说,普通干警积极对媒体传递客观信息,有人像完成使命一样把真凶“偿命申请”复印后送给写内参的记者,内蒙古检察院一直都在推动再审……宛若悬疑大片中的剧情,印证着一个时代主题:公平正义,人性所寄,人心所向。&&&&从错案中激发出善良和闪光的人性,努力找寻“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的最佳途径,或许这是最可告慰呼格吉勒图的魂灵的,也是我们这个民族义无反顾奔向法治社会的本质动力。把权力关进制度的笼子,让法律回归法律本身,社会进步的代价就会小些、再小些。⑧10
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今日生活报知识产权制度还在保护创新吗? | 科学人 | 果壳网 科技有意思
知识产权制度还在保护创新吗?
苹果三星专利大战,大公司之间的游戏规则
本文作者:gavin_x
今年,各大公司间的知识产权诉讼进行的如火如荼,连一贯当被告的中国公司都成功讹到苹果6000万美金的商标赔偿。今天,苹果公司发布了新一代iPhone,而其中的LTE技术则涉及三星公司的专利,也让吃过苹果亏的三星摩拳擦掌,准备反击。于是,有一种观点认为,我们还需要这样的知识产权制度吗?
有这样一个笑话:有人问英语老师“山寨”的中文翻译应该是什么,英语老师说:made in china。这不仅仅是笑话,如果没人在意知识产权的重要,用不了多久就不会有人创造了,人类的科技树也就不会再点亮新的枝叶。知识产权作为一种无形的财产,在发展越来越靠科技和创意的今天尤为重要。
为什么要有知识产权?
知识产权的英文叫“intellectual property”,在台湾地区被译为“智慧财产权”。顾名思义,知识产权就是我们的智力成果所能变成的一般等价物。脑力劳动其实是非常消耗卡路里的,一些高级别的创造者在前期必须接受长时间的训练,才能有高素质的产出。从商业上讲,那些消耗掉的大脑“燃料”和受训和创造过程中消耗的时间金钱,都是脑力劳动成果的成本。
在知识产权制度建立以前,商人和手艺人们为了保护生意的门道可谓是想尽办法,比如中国的传男不传女、杀鸡烧香入行会,中世纪威尼斯的玻璃器皿商人如果在别的城市建立分店,甚至还会招到其他行会暗杀。
随着时代的发展,为了不至于让广大动脑子的家伙们血本无归,人类发明了知识产权制度,对于发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计给予法律形式上的保护。
以专利权为例,专利制度的目的并不仅仅是为了激励发明创造的,而是让创造者可以以某种游戏规则与公众进行交换。发明人需要在专利的详细说明中将自己的创造品一字不漏地描述出来,并且要承诺在自己的垄断权失效后该发明要归大众所有,以此条件换取某期限内对这一发明创造的垄断权。(知道为什么汽车越来越便宜了吧,因为汽车的大多数技术方案都过了保护期了,谁都能copy一个底盘加四个轮子能跑的盒子)。
美国专利法第112条对知识产权有着十分清楚的规定:“发明说明书应该对发明、制作与使用该项发明物的方式和工艺过程,用完整、清晰、简明而确切的词句加以叙述,使任何熟悉该项发明所属的或该项发明密切相关的技艺的人都能制作及使用该项发明。”也就是说,在专利保护期失效后,任何智力正常受过相关教育的公众和公司都能通过说明书制造这一专利产品。举个例子:这是美国第6285999号专利,内容是Google搜索引擎所采用的核心算法,发明人登记为哈里o佩奇(这不是被授予专利的内容,而是对这一技术方案的具体描述)
Google搜索引擎所采用的核心算法。
直到2018年以后,别的公司才能在搜索引擎中采用这一数学公式背后的技术,在这之前,即便是Bing、百度、腾讯搜搜的程序员发现相同的算法可能使搜索效率更高,也必须另外换一种别人没有注册过的算法。
在美国第7812828号专利中,是苹果公司最引以为豪的多点触控技术,其技术描述一部分是这样的:
苹果的多点触控技术。
它阐述了一种在多点触摸表面上,跟踪多指触摸以及手势输入并且正确过滤它们的机制。正是这些因素,很大程度上决定了目前为止苹果能制造出触控效果最好的屏幕,总是在和三星和Google的专利大战中略占上风。
所以,专利制度在一个公司的战略中的地位越来越重要,特别是制造业的企业,在产品研发前都要先了解类似技术的专利申请情况,如果别人已经有专利了就必需绕开。其实专利的本意应该是为了保护创新,但是,现在感觉法律制度的发展已经跟不上技术的发展速度了。
现状,并不理想
1790年,华盛顿就任总统的第二年,就让托马斯o杰斐逊尽快确立专利保护制度。在华盛顿总统任内,美国通过了保护创新和发明的专利法,杰弗逊这个发明狂成为美国第一任专利局长。从此,美国成为世界上保护创新最严格的地方。
但对于科技工业而言,现在的知识产权诉讼已经带来了越来越多的负面影响。因为大公司掌握了越来越多的话语权和专利资源,进行开发的小公司被某些根本什么事情也不做的大公司当做诉讼的目标,业界大拿们如苹果、HTC和三星则沉溺于专利诉讼不能自拔,Adobe和PTC这样的公司被讥讽为版本更新缓慢,但法律部效率最高。而三星刚刚被美国法院判决要赔偿苹果公司10亿美金的专利侵权赔偿金。很多人悲观的认为,就算专利带来了再多的利益,也无法弥补它产生的巨大消耗。
手机界大拿们早在2010年的诉讼关系网是这样的,基本上没有哪家圈内的公司省的了这部分的律师费,完全可以用贵圈真乱形容:
2010年10月各家公司之间的诉讼关系。图:卫报
现在,他们的关系越发复杂,一份波士顿大学(Boston University)发布的研究报告称,2011年,美国专利诉讼直接耗费290亿美元,这些钱对于苹果这种大财主可能不算什么,甚至诉讼是一种很好的打击对手的武器。即使不要三星的赔偿金,一纸海关的禁令足够让韩国人赔得血本无归。
但对于小公司而言,巨额的知识产权维护和诉讼费用无疑是巨大的负担,这种负担不仅不会保护创新,反而会扼杀萌发于中小型新兴企业的创新。波士顿大学的这份报告中还说:82%的专利被告企业营收不到1亿美元,而这些营收中有50%都用来进行专利诉讼辩护。
另外,真正需要专利技术生存的小公司无法维持代价高昂的专利专业服务机构,而大公司掌握了大量的资源,有能力成立一个大型专业团队来处理专利问题和进行专利情报分析。这样的现状,让本意上保护创新的制度可能带来新的垄断。
在我曾经手的案件中,也有那种事先持有专利或者商标却什么产品都不生产的公司,他们等待看上的大公司实施了他们的专利和商标已经大规模生产后再委托律师狠敲一笔,业界一般称之为Non-practicing Entities,NPE。他们的行为看似不劳而获的敲诈,但是无论在美国还是中国,都是合法的。
也有很多中国公司为了获得政府补贴申请大量的重复、无效的专利,由于政府的制度是一旦进入初审阶段就会给予申请人不菲的补贴,哪怕该专利最后未能通过实质审核也不会退回补贴款项。所以导致了虽然专利数量增长很快,但对于社会和科技树而言并没有什么价值。
我们要面对一个什么样的未来?
我们当然不希望在十年之后,所有的电子产品上都有一个啃了一口的苹果LOGO,更不希望那时候的产品经理在开发一项互联网产品时还会被问道:“你打算怎么防某公司?”不过悲观的是,按照现在的趋势,有可能我们吃饭的叉子和筷子都被大公司变成知识产权的战场。
另一方面,著作权等传统知识产权的保护会变得更加困难,技术的发展必然使信息的分发变得更加快捷和更难追踪。妄图像电子艺界那样,采用技术方式保护自己的游戏不被复制在商业上是很难实现价值的。
有一种理想主义的观点是:“所有这些不足最终都会解决的”,不过这很可能不是事实。以软件专利的问题为例:专利局需要一段时间来理解新的技术。如果是这样,那么问题只会越来越严重,因为技术更新的速度在增加,30年内,专利局可能可以理解我们现在提交的软件专利申请,但很可能会有更多新的技术型式出现而大多数不被理解。实际上大公司们根本不关心所申请专利的具体内容,而是申请一大堆及其宽泛的专利,堵死竞争对手的路或者换取更多的政府补贴。
知识产权制度某种意义上说其实就是一系列妥协的结果,既要保护创作者的利益,又不能因为此扼杀创新和数据的传播。而平衡这些利益,需要考虑文化、技术、法律上的各种现状与选项,无论对于哪个国家的立法者都将是个艰难的工作。
(本文编辑:Mo)
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的话:写这文章的人是果粉吧?人家本身就有商标的所有权,拿到赔偿是天经地义的吧。。。。只有手机果的屌丝飘过。。。
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的话:看完了,.突然間理解了 爲什麼在一般正常的 linux 發行版本中不會用受專利保護的產品了,所以說linux 跟進相對慢一點也算正常的了开源多有这个问题。。。
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的话:配的那个图是三星跟苹果在H吗?好害羞!微软党起开。。。起开。。。
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PageRank 算法发明人应为 "拉里.佩奇" (Larry Page) 而非 "哈里.佩奇".
的话:这篇写得逻辑很混乱,比如,前面说手机界大拿们操起专利武器向竞争对手提起诉讼——这是在真正的运用专利吧?不申请专利,就无法像苹果那样遏制三星抄袭。后面却说“实际上大公司们根本不关心所申请专利的具体内容,而是申请一大堆及其宽泛的专利,堵死竞争对手的路或者换取更多的政府补贴”。另外,前面提到“真正需要专利技术生存的小公司无法维持代价高昂的专利专业服务机构”,后面却指责实际代表小公司的NPE(因NPE持有的专利几乎都收购自小公司和个人)为不劳而获的敲诈。很多公司申请专利并不是为保护自己的技术,而可能仅仅是为了防止竞争对手申请专利。所以很多大公司都有申请大量及宽泛专利的实际情况,这样即使自己不能获得专利权,也会因为相关技术在其专利申请中被公开而导致其他公司无法获得专利权,简单来说就是我得不到的你也别想得到,堵死对手。另外,专利申请量和授权量的确会跟政府补贴有关系,比如在中国,地方政府为了完成政策指标,会给辖区内企业提供补贴以刺激专利申请量,这一定程度上会导致大量的企业去申请垃圾专利,也就是我们所说的“非正常申请”。
一个公司可能一年会申请1000件发明专利,但其中真正涉及其核心技术并且能够提供盈利的可能仅仅有很小一部分,其他大部分是用于挤占和堵死竞争对手而使用的,这也算是企业知识产权战略的一种具体体现。
个人觉得凡是有助于搞夸苹果公司的都对创新和技术进步有益
业界大拿们如苹果《——错字
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感觉在高速发展的科技领域,减少专利保护的年限比较好,例如减到5年。5年公司也能赚不少钱了。
说得对呀!上了点规模的公司,要是不成立专门的专利研究机构,基本可以断定这家公司和“创新能力强”沾不上边。
早该取消一切非物理专利权
专利是保护原著不被商业化利用,需要商业化的可以付给原著实施费。都被故意曲解了
专利策略问题,有攻有防。再说唯冠VS苹果也不应该用讹这个词吧,只是苹果过于自负了而已。
美国之所以强大,而且在未来还将继续强大,就因为他们有保护知识产权的意识与制度,尊重他人知识成果的文化。这一点,日本,韩国,中国只要学不会,就永远在美国之后。
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